Патент на программное обеспечение. Патентовать программу или программное обеспечение

Существует такое понятие - патентование программ. Есть соответствующая услуга в РОСПАТЕНТе и даже у нас, в патентом бюро. Но необходимо расставить все точки над «и», чтобы не было недоразумений. Строго говоря, речь идет о регистрации в ФИПС неких объектов интеллектуальной собственности в виде программ ЭВМ и баз данных. Но тут надо четко понимать, что это именно процесс регистрации, аналогичный процессе регистрации авторского права. Никакого патента как такового здесь не выдается. И программа защищается «условно», не более чем авторский текст. То есть ее нельзя будет кому-то ДОСЛОВНО воспроизвести. А вот взять на вооружение, изменить, написать на другом языке - можно.

То есть сам процесс регистрации носит исключительно заявительный характер и никакой экспертизы при этом не производится. А значит, в самой заявляемой программе спокойно могут присутствовать факты нарушения чужой интеллектуальной собственности. Конечно, эксперты ФИПС немного страхуются - они даже проверяют название программы, вдруг оно содержит зарегистрированные товарные знаки или на явные указания на принадлежность другим лицам. Но это и все. (Так что при выборе названия программы для ЭВМ, особенно при использовании в названии слов иностранного языка можете сначала сами провести поиск и анализ аналогичных названий компьютерных программ или схожих до степени смешения в поисковиках Интернета). Так что факт наличия у вас регистрации не только не защищает вас от пиратов, но и не гарантирует даже того, что на вас не подадут в суд за вашу же программу.

Встает вопрос, вполне логичный - а зачем тогда это нужно? Ответ: есть ситуации, когда имеет смысл делать это, либо для отчетности, либо для того, чтобы выглядеть более убедительно перед покупателями программы, либо чтобы иметь лишнее основание выиграть тендер. Просто так получать свидетельство вряд ли имеет смысл. Но уж точно не для того, чтобы защитить свою программу.

Так есть ли выход?

Конечно, выход есть, причем довольно очевидный. Просто надо перестать воспринимать программу (и вэбсайт) как что-то отдельно существующее. На самом деле с юридической (патентной) точки зрения любая программа состоит из исполняемых блоков, из набора текстов, описаний, «хэлпов», из заставок на экране, возможно, с логотипами, у нее есть своя архитектура, алгоритм, а самое главное она «что-то делает». ТО есть именно воплощает собой какой-то способ обработки данных. Или способ управления устройством. А это уже прекрасно патентуется.

И программа разбивается на отдельные кирпичики, каждый из которых может быть защищен своим образом: способ - патентом на изобретение, логотип, картинки - товарными знаками, тексты - авторским правом, интерфейс - промобразцом и так далее. Получается та, что разобрав свою программу (а тоже самое и с любым технологическим циклом, на который даже и есть патент) по винтикам, можно установить, что можно запатентовать, что нет, а что, оказывается, уже кем-то запатентовано.
То есть всегда все можно сделать именно как надо. Просто все упирается в задачи, которые стоят перед вами. Тогда, зная их, можно подбирать правильные инструменты для их решения. А патенты - это именно инструменты. Особенно все становится актуальным (вопросы патентования программ, а не получения свидетельства) при выведении софтверных разработок на мировой уровень. Вот именно там становится актуальным наличие патентов на то, что именно делает программа.

К слову сказать, в США (и в Японии) на компьютерные программы можно получить патент. Что делает получение патента обязательным при планировании выхода на эти рынки сбыта. В остальных странах ситуация подобна российской. И тут скорее этические соображения - споры о возможности патентования программ ведутся давно, но считается, что решение его в пользу разрешения выдачи патентов будет сильно тормозить развитие этой отрасли.

Процедура получения свидетельства на программу достаточно простая, нужно предоставить сведения об авторах, их вкладах, а также заполнить заявления и анкеты. Если что-то вы сделаете не так, то единственное, чем вы рискуете - приехать еще раз в ФИПС. Так что обращаться к специалистам нет большой необходимости, как в случае с регистрацией товарных знаков. Но если вы все-таки хотите, чтобы регистрацией вашей программы занялись именно мы, то можете посмотреть

После подачи заявки на регистрацию мобильного приложения для смартфона, специалисты Федерального института промышленной собственности будут проводить ее экспертизу. Первоочередно, это формальный этап – проверяются правильность заполнения и полнота представленных документов. Второй этап – экспертиза по существу, в рамках которой приложение проверят на соответствие критериям патентоспособности и установят за разработчиком приоритет на его использование.

Сроки получения патента на мобильное приложение

Срок рассмотрения заявки и выдачи патента на идею приложения регулируется Административными регламентами и составляет 24 месяца . На практике в большинстве случаев заявители получают патент за 12-16 месяцев.

Сроки действия патента на приложение для смартфона

Временной отрезок, в пределах которого действуют юридические права на патент на изобретение и на патент на промышленный образец регламентированы статьей 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации. В первом случае он составляет 20 лет, во втором – 5 лет.

Важно понимать то, что законодательство дает разработчику возможность продлевать действие патента на промышленный образец . Реализуется это также на 5 лет и неоднократно. Касаемо изобретения, то патент на него можно продлить только в том случае, если оно относится к лекарственным средствам или химикатам, на использование которых дополнительно требуется получать лицензию.

Название приложения как товарный знак

Дополнительно защитить свое приложение можно и с помощью регистрации его названия в качестве товарного знака . После прохождения данной процедуры, которую проводит Роспатент, заявитель получает исключительные права на использование данного названия. Таким образом, третьим лицам будет запрещено его использование априори, а в случае нарушения их можно привлечь к ответственности – требовать возмещения ущерба или выплаты компенсации , размер которой в зависимости от обстоятельств дела будет варьироваться по 5 млн рублей.

Товарный знак обладает исключительной особенностью – он идентифицирует конкретный продукт или группу продуктов. Его регистрацией занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности – Роспатент. Для этого потребуется отдельный заявочный пакет.

Мобильное приложение - это весомый актив, который может «выстрелить» на рынке и принести автору колоссальную прибыль, особенно если оно представлено в магазинах App Store и Google Play.

В закладки

Поэтому создателей мобильных приложений интересует вопрос: можно ли запатентовать свое творение? Естественно, ими движет желание защитить свое авторское право на разработку и не позволить конкурентам использовать ее без разрешения. Давайте разберемся, как охраняются мобильные приложения, что требуется для их регистрации и какие особенности имеет процедура патентования мобильных приложений в России?

Прежде всего разберемся, каковы различия между авторским и исключительным правом. От этого зависит, захотите ли вы получить патент на приложение или нет. Авторское право - это интеллектуальное право на произведения искусства, науки или литературы, которое не отчуждается и не требует регистрации. Исключительное право, напротив, можно продать как полностью, так и частично. Оно позволяет использовать вашу разработку по своему усмотрению. Но для этого нужно стать правообладателем - получить патент или свидетельство о регистрации на объект интеллектуальной деятельности.

Итак, что представляет из себя мобильное приложение с точки зрения закона? Приложение - это не только программный код, оно может содержать уникальное дизайнерское решение, музыкальное сопровождение и т.д. Неважно, является ли оно приложением для iphone, android или ios, все они - объекты интеллектуальной собственности согласно ч. 1 ст. 1259 ГК РФ. А это значит, что любое мобильное приложение приравнено к литературному произведению и на него распространяются положения об авторском праве. Чтобы зафиксировать свое авторское право, не нужно регистрировать приложение - оно возникает сразу с момента публикации вашей разработки.

Если вы все же приняли решение о его государственной регистрации, то вправе подать заявку в Роспатент на получение свидетельства о регистрации программы ЭВМ (программного кода) или товарного знака (значок или иконка приложения). Однако учтите, что при передаче исключительных авторских прав на данное приложение другому лицу вам придется регистрировать такой переход в Роспатенте.

Многие разработчики мобильных приложений для ios или приложений для андроид боятся, что их труд будет использован конкурентами и они не смогут доказать свое авторство, если не пройдут процедуру регистрации в Роспатенте. Не стоит беспокоиться, как мы уже говорили, ваши авторские права на приложение возникают автоматически с момента публикации. Но можно подстраховаться и заранее обеспечить себе доказательственную базу:

    посетить нотариуса и удостоверить время, когда вы предъявили ему свое приложение;

    отправить себе на электронную почту письмо с вложением (время там также будет указано) и заверить распечатку у нотариуса;

Делать это не обязательно, но на всякий случай стоит.

Как запатентовать приложение для телефона в России?

С авторскими правами на мобильное приложение все понятно, а что с исключительными? Получить их также возможно, если оформить патент. Однако запатентовать получится только способ или способы работы вашего программного продукта, а также дизайн интерфейса. Главное, чтобы такой дизайн нес новый функционал, а не просто удовлетворял эстетические потребности пользователей. Иначе в патентовании вам откажут. А на что можно получить патент? В РФ запатентовать можно только три объекта интеллектуальной деятельности: изобретение, полезную модель или промышленный образец. А вот получить патент на идею приложения у вас не получится. Само приложение относится к изобретению, а дизайн - к промышленному образцу.

Патент на изобретение

Поскольку мобильное приложение относится к изобретению, то оно должно соответствовать определенным критериям патентоспособности:

  • быть новым, т.е. в мире еще никто до вас не додумался до такого технического решения;
  • иметь определенный уровень исполнения. Например, если вы просто убрали какой-то функционал из уже известного мобильного приложения, то ваше решение непатентоспособно. Вам нужно придумать свой уникальный функционал, который несет какую-то пользу;
  • быть промышленно применимым, т.е. его можно без труда использовать в заявленной отрасли.

Если хотя бы один критерий будет исключен, получить патент на приложение не получится.

Срок его действия установлен ст. 1363 ГК РФ и составляет 20 лет. Продлить патент на мобильное приложение не получится, поскольку законодатель позволяет продлевать только патенты на лекарственные средства или химикаты, которые используются только по лицензии.

Патент на промышленный образец

Дизайн интерфейса - это такое художественно-конструкторское решение, которое несет уникальный функционал и определяет внешний вид вашего приложения. Его можно запатентовать в качестве промышленного образца. В отличие от изобретения, патентное законодательство РФ устанавливает к нему иные критерии патентоспособности: дизайн должен обладать мировой новизной и оригинальностью, т.е. чем больше отличий от ближайшего аналога, тем лучше.

Действие патента ограничено 5 годами, но заявитель вправе продлевать его неоднократно. Срок действия при продлении не изменяется, однако за каждый год охраны придется уплачивать пошлину.

Кто может получить патент на мобильное приложение для смартфона?

Каких-либо ограничений законом не установлено. Подать заявку могут как физические, так и юридические лица. Т.е. обратиться в Патентное ведомство могут:

На последнем заострим особое внимание. Если у вас с работодателем заключен трудовой договор, то исключительное право на служебную разработку принадлежит ему по закону. Поэтому вы сами не сможете запатентовать мобильное приложение. Ваша задача - письменно известить работодателя о создании изобретения, а его - принять решение, оформлять на него патент или нет (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Если же вы работаете на заказчика, то исключительные права на ваш труд также переходят к нему.

Что потребуется для регистрации мобильного приложения?

Самым первым шагом будет проведение патентного поиска. Для чего это нужно? С помощью поиска вы узнаете, регистрировал ли кто-нибудь в мире похожие прототипы, является ли ваше приложение для iphone или приложение для android новым, что может помешать их патентованию. Это позволит снизить риск отказа со стороны Роспатента.

Как только вы закончите с поиском, потребуется собрать установленный законом пакет документов:

Реферат, формулу и чертежи следует оформить на отдельных листах. Для них также установлены определенные требование: белые формата А4, шрифт черный с 1,5 интервалом, все поля по 2 см., кроме левого (2,5 см.).

Третий шаг - подача заявки в Роспатент любым удобным для вас способом:

  • через почту заказным письмом с описью вложения;
  • лично или через поверенного;
  • в электронном формате.

    Формальная

    В течение двух месяцев ваша заявка и присланные материалы проверяются на правильность оформления и полноту. Если находят ошибки, то вас попросят их исправить за 60 дней. Не успеете, придется доплачивать по 800 руб. за каждый месяц задержки (до полугода).

    По существу

    Если с поданными документами все в порядке, то ваше мобильное приложение для смартфона изучат специалисты, проверят критерии патентоспособности. Изделие прошло проверку - вынесут положительное решение, нет - направят запрос на устранение недоработок. Времени у вас на это - 2 месяца.

Итак, как только вы успешно пройдете этот важный и длительный этап, вам останется заплатить последние две пошлины, дождаться регистрации приложения и выдачи патента.

Сколько стоит патент на мобильное приложение?

Получение патента на приложение - это платная услуга. Роспатентом установлены следующие тарифы:

Стоимость пошлины снизится на 30% при подаче заявки через сайт ФИПС. Главное - иметь электронную подпись. Если вы являетесь автором приложения и сами подаете заявку, то можно воспользоваться льготами. Они предоставляются инвалидам, пенсионерам, авторам-одиночкам, научным работникам. Только подтвердите свой статус соответствующими документами.

26 января 2012 в 17:20

Как я патентовал программу (интернет-сервис)

  • Копирайт

Программу можно защищать как полезную модель (систему) и как способ.

Лучше одновременно готовить отдельные заявки и на способ, и на полезную модель. Когда будут готовы - патентный поверенный подаст их одновременно в один и тот же день - тогда обе эти заявки не опорочат патентную новизну друг друга, но зато обеспечат защиту с разных сторон.

При подготовке первичной заявкой является способ - он наиболее трудоёмок. Когда способ будет готов (или непосредственно в процессе подготовки чтобы экономить время) на базе него делается заявка на полезную модель. Чертежи будут несколько отличны, но бОльшя часть содержимого для полезной модели будет взята из способа. Поэтому обычно патентные бюро делают скидку на заявку по полезной модели. К примеру, заявка на способ обошлась мне в 40 т.р. (не считая пошлин), а дополнительная заявка на полезную модель обошлась лишь в 20 т.р. Она и по объёму значительно меньше способа.

После подачи заявок уже можно начинать публиковать программу, не дожидаясь положительного решения - но конечно в том случае если вы абсолютно уверены что не нарушаете ничьи права. Хотя как перед началом работы над заявкой, так и в процессе её подготовки, проводится экспертиза на мировую новизну - и обычно находятся все известные аналоги. И патентовед решает руководствуясь своим опытом - достаточно ли отличий в защищаемой идее по отношению к существующим изобретениям и заявкам. Так что если их достаточно - то принимается решение делать заявку. Однако, до момента подачи заявки в мире может появиться что-то около-близкое, поэтому перед запуском своей разработки без получения положительного решения необходимо ещё раз убедиться что вы первый - просто хотя бы погуглить, не проводя дополнительных проверок на мировую новизну в патентном бюро. В мире программ всё достаточно быстро становится известно.

Но можно дождаться и положительного решения. Для полезной модели положительное решение может быть готово достаточно быстро - в течение 2-3-х месяцев. При условии что заявку оформили качественно и она в центральном патентном ведомстве сразу же прошла, не вызывая возражений экспертов. Заявка на способ может въедливо мурыжиться годами - 2 года обычное дело, возможна длительная переписка и споры между экспертом и патентоведом. Но зато патент на способ защищает разработку значительно лучше, чем патент на полезную модель.

Преимущество одновременной подачи заявок на полезную модель и способ ещё и в том, что полезная модель начнёт защищать разработку очень быстро. Однако за тот год, в течение которого необходимо принять решение о патентовании в других странах, разработка вероятно не сможет принести ощутимой отдачи и прибыли - и срок патентования в других странах будет упущен. Патентование в США обходится примерно в 4000 долларов, в Европе - 4000 евро. Зато заявка на способ будет рассматриваться достаточно долго, и патент выдадут тоже в лучшем случае через год-полтора. Соответственно и увеличивается общий срок, в течение которого надо успеть подать заявки в другие страны. Таким образом, разработку через 3-4 месяца после подачи заявок уже начинает защищать патент на полезную модель, поэтому становится нестрашно упустить сроки подачи заявки на полезную модель в друге страны. Зато появляется значительная фора для раскрутки и получения отдачи от разработки, для анализа того какие страны оказываются заинтересованы в разработке. Тогда после получения патента на способ через 1-2 года появляется ещё год для патентования способа в других странах - в сумме эта фора в 2-3 года. Причём, способ как более тщательно проверенная заявка - гораздо проще пройдёт процедуру проверки и регистрации в других странах, а так же обеспечит более полную защиту.

Наверное, мне не очень повезло с идеей переадресаций, и с тем что я постоянно её развивал и развивал - я потратил около 500 часов на подготовку патентов в течение целого года. Для сравнения на программирование я потратил 150-200 часов)) В случае же достаточно простых разработок и патентование станет значительно проще и быстрее. Но схема останется такой как я описал. Патентовед вообще сказала что я своими заявками побил 4 рекорда по Екатеринбургу: количество отличительных пунктов способа составил по-моему около 70-ти или 80-ти, объём заявки способа страниц на 60, время подготовки год вместо стандартных 4-х месяцев, ну и это был первый интернет-сервис, в то время как до этого они патентовали только локальные программы и базы данных.

Тут при оформлении стоит придерживаться золотой середины: количество отличий (функций) от прототипа (самого близкого аналога) должно быть достаточно чтобы эксперты в центральном патентном ведомстве признали мировую новизну заявки, в то же время на доработки может уйти слишком много времени - как в моём случае, и вероятно стоит остановиться когда отличий по мнению патентоведа будет уже достаточно. В то же время разработку желательно закрыть со всех сторон, придумать как можно больше функций и отличий, чтобы другой не смог «обойти», т.е. на базе данной разработки создать свою разработку с этими отличиями, достаточными чтобы экспертиза признала за право на новый патент.

На площадке портала «Эстиматика» 29 октября состоялся круглый стол, посвященный интеллектуальной собственности. С докладом на тему ««Патентование IT решений: алгоритмы, интерфейс, программы ЭВМ, программно-аппаратные комплексы» выступил Абраменко Олег Игоревич, руководитель направления IT Патентной практики, Центр интеллектуальной собственности "Сколково", г.Москва. Центр был создан еще в 2011 году и осуществлял юридическую и иную поддержку в сфере интеллектуальной собственности резидентов - участников проекта «Сколково». Олег Абраменко отметил, что тема охраны в сфере IT, в том числе патентования программного обеспечения, в России плохо раскрыта в каких-либо публикациях. Олег Абраменко рассказал, в чем заключаются отличия авторского права от патентного, что эти права охраняют, и как получить патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель при защите IT-разработок.

Охрана IT решений

Когда создается программный продукт, в нем выделяют несколько объектов, которые могут охраняться:

  • исходный код, который пишут программисты;
  • базы данных, которые может содержать сама программа;
  • алгоритмы, которые заложены в программе;
  • интерфейс, как внешний вид программы и как способ взаимодействия с пользователем (например, slide-to-unlock в iOS);
  • программно-аппаратный комплекс.

Возьмем в качестве примера программу Skype, которая позволяет осуществлять общение по интернету, а также проводить видеоконференции.

Исходный код и объектный код - объекты авторского права. Список контактов, переписка, которая хранится на сервере - это базы данных , они охраняются как нормами авторского права, так и нормами специальных прав (право на базы данных). В основе программы лежат определенные алгоритмы , которые позволяют, например, измерять качество видео в зависимости от скорости интернета, производить групповые вызовы. В Skype было очень много алгоритмов, и Microsoft купила Skype в первую очередь из-за большого патентного портфолио на алгоритмы. (внешний вид программы) может охраняться, например, патентами на промышленные образцы. Аппаратный комплекс - устройство, которое в сочетании с заложенным в нем программным продуктом, может реализовывать какие-то дополнительные эффекты, - также может охраняться.

Отличия авторского права от патентного заключаются не только в объектах, охраняемых этими правами, но и в сроках и территории действия, требованиях к регистрации. Чтобы разобраться в отличиях авторского права от патентного, рассмотрим характерные особенности этих прав.

Авторское право

  1. Авторское право охраняет форму, но не содержание . Например, если в своем блоге кто-то написал рецепт производства пончиков, то картинки, которые он выложил, и текст, который он написал, будут охраняться нормами авторского права, условно говоря, от копирования. Но при этом автор никому не может запретить выпускать пончики.
  2. Авторское право не требует обязательной регистрации , то есть действует с момента создания объекта. Когда разработчики (программисты) создают программу, она автоматически начинает охраняться нормами авторского права.
  3. Авторское право действует на территории всего мира , в отличие от патентного права.
  4. Авторское право действует при жизни автора и 70 лет после его смерти. В разных странах эти сроки могут отличаться.

Патентное право

Объектами патентного права являются алгоритмы, интерфейс и аппаратный комплекс.

1. Патентное право имеет более ограниченный срок охраны объекта: для изобретения - 20 лет, для полезных моделей - 10 лет, промышленные образцы в зависимости от страны - 15-25 лет.

2. Патентное право носит территориальный характер .

«Если у меня есть объект, который я хочу защищать патентным правом, я должен получить патент в каждой стране, где хочу получить охрану», - пояснил Олег Абраменко.

Требуется обязательная регистрация прав.

4. Патентное право охраняет суть, а не форму .

«Если я патентую способ приготовления пончиков, то все, кто будет готовить пончики таким же способом, будут попадать под действие моего патента».

5. Длительная процедура получения патента. В России для получения патента требуется от 14 месяцев, в США - от 2-х лет, в Европе - от 3-х лет, в Китае - 3-4 года.

Исходный код как объект авторского права

Исходный код, который пишут программисты, охраняется авторским правом как литературное произведение, то есть как текст. Чем это плохо? Если кто-то ознакомится с исходным кодом программы, поймет, какие в ней заложены алгоритмы, принципы, и реализует такую же программу, то она не будет попадать под действие авторского права. Также авторское право не работает, если кто-то берет ваш исходный код и производит некоторые модификации, то есть делает его непохожим на первоначальную версию. В этом случае доказать нарушение будет очень трудно. В каких случаях авторское право работает? Если кто-то из вашей команды разработчиков унесет на флешке исходный код и будет пытаться делать свой проект, он будет нарушать ваши исключительные права.

Справка: исходный код - это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования или языке разметки, который может быть прочтен человеком.

База данных как объект авторского права

По определению ГК РФ база данных - это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов). Все это систематизировано таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.

Базы данных могут охраняться:

  • нормами авторского права;
  • отдельным правом на базы данных.

Авторское право будет охранять систематизацию, отбор и представление данных; право на базы данных - вклад, сделанный при составлении базы данных. Право на базы данных по ГК РФ будет действовать, если в базе данных более 10 тысяч записей, то есть был сделан существенный вклад по наполнению этой базы. Право на базы данных действует только в некоторых странах: РФ, Европа, Англия (свое законодательство, отличное от Европы), Австралия, Бразилия и др. Срок действия в РФ - 15 лет.

Объекты патентного права

  1. Алгоритмы могут охраняться как изобретения.
  2. Интерфейс - как изобретения и промышленные образцы. Если у вас телефон на базе системы iOS, допустим iPhone, чтобы разблокировать экран, вы делаете жест пальцем - slide to unlock. Этот способ разблокировки был запатентован как патент на изобретение (как способ взаимодействия с пользователем). Интерфейс может охраняться как внешний вид программы, то есть картинка, которую мы видим на экране монитора.
  3. Аппаратные средства могут охраняться как изобретения и полезные модели. Есть один нюанс: не являются изобретением бизнес-методы и математические методы.

«Если вы взяли какое-то обычное действие, которое происходит в повседневной жизни, например, расчет налогов, и реализовали его программно - это не будет являться объектом патентования. Потому что это некая стандартная практика, переложенная в компьютерные реалии. Или если у вас есть численные методы в чистом виде, например, способ решения квадратного уравнения, который используется просто для расчета, это также не может быть объектом патентного права», - объяснил Олег Абраменко.

Алгоритмы как объекты патентного права

Задача: есть последовательность чисел, которую нужно упорядочить по возрастанию, на вход дано несколько чисел, и необходимо сказать компьютеру, что делать для решения задачи. «Возьми два числа А и Б, сравни А и Б, если А > Б, поменяй их местами и циклически повторяй эту последовательность». Это алгоритм.

  • Задача: расположить числа по возрастанию;
  • шаги, которые мы делаем - это шаги алгоритма;
  • данные - это числа, которые у нас есть;
  • конечный результат - решение задачи.

Алгоритм - это, по сути, способ решения задачи исполнителем за определенное количество шагов, используя входные данные для получения результата.

Взаимосвязь алгоритма и программы

Например, нужно настроить телевизор, чтобы он показывал определенный канал при нажатии на конкретную кнопку. Те действия, которые мы производим, нажимая кнопки в меню - это, по сути, алгоритм. Инструкция по настройке - это некий аналог программы ЭВМ. Программы могут быть написаны на разных языках программирования. Например, тот же самый Skype может быть написан на C++, Delphi, Assembler, Java и т.д. При этом алгоритмы, которые в нем реализованы, тоже могут выглядеть немного по-разному. Говоря о патентовании программного обеспечения, нужно понимать, что одна программа может быть разработана на разных языках программирования, в ней может быть заложено множество алгоритмов, причем один и тот же алгоритм может быть по-разному реализован.

Пример: алгоритм/изобретение

Патентное право охраняет алгоритмы как, например, изобретения. Патент на изобретение, который защищает алгоритм - это один из первых патентов, который был выдан компании Abbyy. Abbyy запатентовала способ распознавания текстовой информации с векторно-растрового изображения. Программа Abbyy Fine Reader позволяет превратить отсканированный документ в текстовый с возможностью редактирования. Именно это и запатентовала компания Abbyy, точнее, объектную модификацию этого распознавания и разметки. При этом они указали, что изобретение относится к области предварительной обработки векторно-растрового изображения графического файла, содержащего изображение текста. Технический результат - повышение надежности выявления текстовых, растровых и векторных объектов, получение информации о форматировании документа и ускорения процесса обработки.

Пример: интерфейс как промышленный образец/товарный знак/изобретение

Патентное право охраняет как отдельные элементы интерфейса (например, шрифты, иконки), так и интерфейс целиком. Правый объект - это интерфейс ОС Windows 4, который был запатентован компанией Microsoft как промышленный образец .

В некоторых случаях интерфейс может охраняться как товарный знак . Например, компания Apple подала заявку на товарный знак, который защищает интерфейс их «умных часов».

Интерфейс может охраняться как изобретение . Компания Nokia придумала новый способ взаимодействия с пользователем. Обычно нужно зайти в главное меню, дойти до сообщений, найти настройки, нажать, и после этого появятся настройки сообщений. Они сказали: «Это трудно, сложно, неудобно». Они сделали слева кнопки того, над чем совершаются действия, внизу кнопки того, что нужно сделать. Например, если выбрать кнопку «сообщения» слева и кнопку «настройки» внизу, то система автоматически поймет, что нужно вызвать настройки сообщений и покажет нужный экран. Технический результат: предоставление пользователю улучшенного пользовательского интерфейса, который обеспечивает пользователю быстрый и легкий доступ и активацию доступных функций.

Пример: программно-аппаратный комплекс

Объектом патентного права может быть программно-аппаратный комплекс. Например, компания «Форд» изобрела и запатентовала полезную модель «топливная система для двигателя внутреннего сгорания». Суть данного технического решения следующая: за счет добавление контроллера с предустановленным ПО получилось избавиться от необходимости в выделенном электрическом насосе для жидкого топлива.

Кто патентуется в IT сфере?

Задаваясь вопросом, как получить патент на изобретение, многие компании обращаются к опыту других организаций. В IT, в том числе в сфере патентования программного обеспечения, патентуется достаточно много зарубежных игроков. Еще недавно компания Microsoft подавала порядка тысячи заявок на национальную фазу в Россию. Много заявок у компаний Sony, Intel, Apple,Google. Из российских компаний - это традиционно «Лаборатория Касперского», «Яндекс». У них есть свой патентный отдел, который оформляет заявки, а также защищает интересы компании за рубежом.

Практика доказывания нарушений прав

Конечно, важно разобраться, как получить патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель и т.д.; но в дальнейшем необходимо выявлять и доказывать нарушения прав. Патентное право охраняет объекты, но только если правообладатель сам следит за ситуацией на рынке. По промышленному образцу нарушение довольно просто доказать, особенно после введения новых поправок в ГК. «Если при пользовании вашим интерфейсом и интерфейсом конкурента у пользователя складываются одинаковые впечатления, то это будет считаться нарушением прав».

Изобретение как способ взаимодействия с пользователем доказывается еще проще. «Например, slide to unlock: я сделал разблокировку пальцем, значит, я попадаю под действие этого патента», - привел пример Олег Абраменко.

По алгоритмам есть нюансы. Можно определить нарушение по косвенным признакам. Например, до недавнего времени точность технологии распознавания лиц составляла максимум 94-95%. Facebook разработали свой алгоритм и повысили точность до 98%. Если после публикации этой заявки конкуренты создадут алгоритм с такой же точностью - это будет хорошим поводом задуматься. Нужно будет проверить их более детально, например, в судебном порядке с экспертизой. Если алгоритмы очень сложные и трудно детектируются, то возникает вопрос, был ли смысл их патентовать. Ответ на этот вопрос зависит от того, для каких целей компания делает патенты.

Именно в России не было каких-то громких дел по нарушению прав на IT разработки. Были случаи досудебного урегулирования и несколько инцидентов с небезызвестным Пилкиным. В отличии от нас за рубежом такой практики, конечно, очень много.


Статью подготовила Наталья Ничкова на основе доклада Олега Абраменко.



Просмотров